Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2014 по делу n А14-14669/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
ущемлении интересов кредиторов либо о
признаках неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. По результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника суд выносит одно из следующих определений: о признании сделки должника недействительной и (или) применении последствий недействительности ничтожной сделки; об отказе в удовлетворении заявления о признании сделки должника недействительной (п. 6 ст. 61.8 Закона о банкротстве). В обоснование заявленного требования конкурсный управляющий ссылается на то обстоятельство, что на момент заключения оспариваемых сделок у должника имелась непогашенная задолженность перед ООО «РосВестОйл» по договору поставки нефтепродуктов № 78 от 04.03.2011 на основании договора поручительства от 04.03.2011, а также по обязательным платежам. Вместе с тем, из материалов дела видно, что кредиторская задолженность перед ООО «РосВестОйл» у должника отсутствует, что подтверждено Постановлением ФАС Центрального округа от 26.11.2013 г., а требования уполномоченного органа к должнику являются крайне незначительными в сравнении с принадлежащими должнику активами. Согласно данным бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Автосервис», представленной в банк, по состоянию на 31.12.2009 должник имел активы на сумму 70 470 000 руб., на 31.12.2010 – 90 131 000 руб., на 31.12.2011 – 152 483 000 руб. При этом, в соответствии с представленным банком заключениям отдела анализа и оценки кредитных проектов Тамбовского РФ ОАО «Россельхозбанк» от 25.05.2010 г. и от 26.12.2011 г. финансовое состояние ООО «Автосервис» оценивалось как хорошее и среднее соответственно. Таким образом, судом установлено, что ООО «Автосервис» на момент совершения оспариваемых сделок не обладало признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества. Из условий рассматриваемых кредитных договоров (п. 6.2) следует, что в качестве условия заключения данных договоров была предусмотрена обязанность заемщика обеспечить исполнение возложенных на него обязанностей путем заключения ряда договоров поручительства и залога. Предоставление кредитов было обусловлено наличием обеспечения обязательств заемщика рядом других лиц (физических лиц и юридических лиц) изначально. Исходя из вышеизложенного, банк был вправе рассчитывать, что обязательства по рассматриваемым кредитным договорам могли быть исполнены заемщиком согласно графикам платежей, установленным договорами, а в случае неисполнения им обязательств, поручителями или залогодателями. Таким образом, суд области сделал правомерный вывод о том, что при заключении договоров ипотеки ОАО «Россельхозбанк», не являясь заинтересованным лицом по отношению к заемщику и залогодателю, не мог знать о возбуждении впоследствии процедур банкротства в отношении соответствующих лиц. Оснований полагать, что ОАО «Россельхозбанк» при заключении договоров ипотеки преследовал цель создать (увеличить) кредиторскую задолженность залогодателя и, тем самым, нарушить права и интересы кредиторов ООО «Автосервис», у суда не имеется. Установив данные обстоятельства в совокупности, суд первой инстанции обоснованно указал на добросовестность и разумность действий банка, о заключении договоров ипотеки именно в целях обеспечения возврата кредита, поскольку рассматриваемые договоры ипотеки заключены в обычном для такого рода договоров порядке, сроки и на обычных условиях. Надлежащих доказательств обратного ни в суд первой инстанции, ни на момент рассмотрения апелляционной жалобы представлено не было. При указанных обстоятельствах, суд области правомерно отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Автосервис» о признании недействительными договора ипотеки №110209/0002-7.2/2 от 29.02.2012, договора ипотеки №110209/0002-7.2/1 от 14.02.2012, договора ипотеки №100209/0008-7.2/3 от 14.03.2012, договора ипотеки №100209/0008-7.2/4 от 14.03.2012, договора ипотеки №120209/0001-7.2/1 от 22.02.2012, договора ипотеки №120209/0001-7.2/2 от 22.02.2012, договора ипотеки №110209/0013-7.2/1 от 12.01.2012, договора ипотеки №110209/0013-7.2/2 от 12.01.2012, договора ипотеки №110209/0010-7.2/3 от 30.01.2012, договора ипотеки №110209/0010-7.2/4 от 30.01.2012, договора ипотеки №100209/0005-7.2/1 от 16.06.2010, договора ипотеки №100209/0005-7.2/2 от 16.06.2010, договора ипотеки №110209/0003-7.2/1 от 21.06.2011, договора ипотеки №110209/0009-7.2/1 от 29.11.2011, договора ипотеки №110209/0009-7.2/2 от 29.11.2011, договора ипотеки №110209/0009-7.2/3 от 13.12.2011, договора ипотеки №110209/0009-7.2/4 от 26.12.2011, заключенных между ООО «Автосервис» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТАНАСА», ООО «Аскон», ООО «ТТЦ-Авто». Довод, изложенный в апелляционной жалобе о том, что на момент заключения оспариваемых сделок у должника имелась непогашенная задолженность перед ООО «РостВестОйл» и ФНС России, подлежит отклонению, как не соответствующий фактическим обстоятельствам по делу. Так, материалами дела подтверждается, что в удовлетворении требований кредитора ООО «РостВестОйл» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Автосервис» Постановлением ФАС Центрального округа от 26.11.2013 г. отказано. Имеющаяся задолженность перед ФНС России, в соответствии с расшифровками к представленным балансам, являлась текущей. Таким образом, ООО «Автосервис» на момент совершения оспариваемых сделок не обладало признаками неплатежеспособности или недостаточности имущества, не имело просроченной задолженности перед кредиторами по денежным обязательствам или неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей. При указанных обстоятельствах, довод апелляционной жалобы о преследовании ООО «Автосервис» цели по причинению вреда имущественным правам кредиторов, является необоснованным. Исходя из правовой позиции, изложенной Пленумом ВАС РФ в п. 7 Постановления № 63 от 23.12.2010 г., предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. Банк, проявив должную степень осмотрительности и действуя добросовестно, до заключения оспариваемых договоров получил от ООО «Автосервис» сведения о финансовом состоянии общества. В силу ч. 2 ст. 15 ФЗ «О бухгалтерском учете» организации обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Учитывая финансовое состояние должника на момент, предшествующий заключению оспариваемых сделок, и руководствуясь разъяснениями Пленума ВАС РФ, является несостоятельным и не основанным на доказательствах довод апелляционной жалобы об осведомленности ОАО «Россельхозбанк» о преследовании ООО «Автосервис» цели по причинению вреда имущественным правам кредиторов. В рассматриваемом случае, конкурсный управляющий, предъявляя исковые требования о признании недействительными сделок должника, не доказал два необходимых в силу п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обстоятельства, в связи с чем, его требование не подлежит удовлетворению (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010 г.). Довод апелляционной жалобы об осведомленности банка на предмет несоблюдения установленного законодательством порядка совершения оспариваемых сделок, не может быть принят во внимание, ввиду следующего. Согласно п. 5 ст. 45 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных указанной статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску общества или его участника. Устанавливая возможность общества и участников общества признавать недействительными сделки, совершенные с нарушением установленного порядка, законодательство предусматривает четкие пределы реализации указанного правомочия. Возможность признавать сделки недействительными со стороны супругов участников общества законодательством не предусмотрена. На основании абз. 3 п. 5 ст. 45 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» суд отказывает в удовлетворении требований о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных указанной статьей требований к ней, недействительной, если при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней. Установление указанного предела обусловлено необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота, направлено на защиту кредиторов юридического лица от имеющихся в обществе внутренних (корпоративных) конфликтов, проявляющихся в том, что исполнительный орган или участники общества действуют недобросовестно по отношению друг к другу и/или своим контрагентам, вопреки интересам общества и нарушая установленные договоренности и требования. Суд, решая вопрос об осведомленности другой стороны сделки о нарушении порядка ее совершения, должен принять во внимание то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие указанного обстоятельства. Из материалов дела усматривается, что банк, проявив должную степень осмотрительности и действуя добросовестно, до заключения оспариваемых договоров получил от ООО «Автосервис» доказательства соблюдения обществом установленного порядка одобрения сделок. Вместе с тем, действия банка по получению доказательств соблюдения требований законодательства при совершении оспариваемых сделок следует оценивать как проявление высшей степени осмотрительности, поскольку условиями оборота не предусмотрена обязанность сторон запрашивать друг у друга решения компетентных органов на совершаемые сделки. Действующим законодательством также не закреплено подобного правила. Более того, регистрирующий орган, обязанный в соответствии со ст. 13 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» проводить правовую экспертизу документов и проверять законность сделки, в отношении которой проводится государственная регистрация, также не запрашивает документы, подтверждающие соблюдение требований закона относительно порядка совершения сделки. Оспариваемые договора ипотеки зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области в установленном порядке, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена регистрационная запись об ипотеке. Таким образом, банк не знал и не должен был знать о несоблюдении порядка одобрения оспариваемых сделок, поскольку обществом, представлены достаточные доказательства обратного и исполнена воля коллегиального органа ООО «Автосервис» по заключению оспариваемых сделок. По мнению суда, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии у банка оснований усомниться в законности заключенных с ООО «Автосервис» договоров по причине несоблюдения порядка их одобрения ни до заключения указанных договоров, ни после. Согласно изложенному выше и в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 г. № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью» указанные обстоятельства не позволяют суду признать оспариваемые сделки недействительными. Довод заявителя апелляционной жалобы о ничтожности оспариваемых договоров как совершенных признанным недееспособным гражданином, также подлежит отклонению. В соответствии со ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Как следует из представленных оспариваемых договоров ипотеки Алёшкин А.С. данные сделки не совершал. Напротив, указанные сделки совершены между Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) и ООО «Автосервис», а Алёшкин А.С. действовал как исполнительный орган общества, осуществляя волеизъявление коллегиального органа общества - собрания участников по заключению данной сделки. Кроме того, в соответствии со ст.ст. 9, 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск совершения или отказа в совершении процессуальных действий. Заявлений о проведении экспертизы состояния гражданина Алёшкина А.С. в момент подписания спорных договоров не было сделано в рамках разрешения настоящего спора. Каких-либо иных доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку законности и обоснованности обжалуемого определения, либо опровергали выводы арбитражного суда области, в связи с чем признаются апелляционной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Обстоятельства дела установлены судом первой инстанции верно и в полном объеме. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено, следовательно, не имеется и оснований для отмены определения суда. При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что оснований для отмены определения Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2014 по делу n А35-6066/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|