Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу n А46-14026/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
совокупности указанных условий.
Материалами дела подтверждается, что Сухарев В.А. осуществлял трудовую деятельность в качестве генерального директора ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» с момента создания общества и до принятия решения общего собрания акционеров от 06.11.2012 года о прекращении полномочий директора Сухарева В.А. и назначении директором Чуянова А.В. В дальнейшем, решение общего собрания акционеров ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» от 06.11.2012 о прекращении полномочий директора Сухарева В.А. признано недействительным постановлением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.09.2013 по делу № А46-30850/2012. Заявляя к Сухареву В.А. настоящий иск о взыскании убытков, истец связывает причинение обществу – ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» убытков с наличием задолженности по уплате арендных платежей перед обществом у ООО «ТрансСиб» по договору аренды от 30.03.2009. Как указывает истец, указанная задолженность образовалась за период с 01.02.2012 по 13.11.2012. При этом в течение длительного времени (с 01.07.2009 – момента, с которого арендатор прекратил внесение арендных платежей) мер к погашению задолженности ответчик не предпринимал. Со своей стороны, Сухарев В.А. настаивает на том, что он действовал в пределах предоставленных ему полномочий, добросовестно и разумно. Указывает, что срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по этому договору за период с 01.02.2012 по 13.11.2012 не истек. При этом ответчик ссылается на то, что истец создает препятствия для реализации права ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» на взыскание задолженности. Так, ответчик неоднократно отстранялся от управления обществом (соответствующие споры являются предметом рассмотрения дел А46-30850/2012, А46-5950/2014). В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, с учетом относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ). Как разъяснено в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков и представить соответствующие доказательства. В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора. Привлечение единоличного исполнительного органа к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Единоличный исполнительный орган общества не может быть признан виновным в причинении обществу убытков, если он действовал в пределах разумного предпринимательского риска. Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.05.2007 № 871/07. Оценив обстоятельства настоящего дела и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом доказаны основания для присуждения ответчика к возмещению причиненных обществу убытков в заявленном размере. С данным выводом суда первой инстанции суд апелляционной инстанции соглашается. В подпункте 5 пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» разъяснено, что недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.). В названном пункте разъяснено, что невыгодность сделки определяется на момент ее совершения; если же невыгодность сделки обнаружилась впоследствии по причине нарушения возникших из нее обязательств, то директор отвечает за соответствующие убытки, если будет доказано, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения. При определении интересов юридического лица следует, в частности, учитывать, что основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли (пункт 1 статьи 50 ГК РФ). Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 5 указанного Постановления, в случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). О недобросовестности и неразумности действий (бездействия) директора помимо прочего могут свидетельствовать нарушения им принятых в этом юридическом лице обычных процедур выбора и контроля. Как указывалось выше, 30.03.2009 между ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» (арендодатель) и ООО «ТрансСиб» (арендатор) заключен договор, по условиям которого арендодатель предоставляет арендатору во владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. 30 лет Победы, д. 86, поименованное в пункте 1.2 договора (здание АЗС с навесом, земельные участки общей площадью 2104 кв.м, 1537 кв.м), оборудование, находящееся на АЗС и предназначенное для его эксплуатации - 3 колонки ТРК, пульт управления ТРК, а также иное имущество арендодателя, находящееся на земельных участках, функционально необходимое для использования АЗС по назначению. Согласно пункту 2.1 договора общая стоимость аренды имущества, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, составляет 230 000 руб. Как полагает истец, директором общества Сухаревым В.А., заключившим поименованный договор, не предпринимались меры ко взысканию задолженности и предотвращению ее образования, несмотря на то, что ООО «ТрансСиб» в период с 01.07.2009 по 13.11.2012 не вносились арендные платежи за пользование имуществом. Суд апелляционной инстанции считает, что любое действие и требование контрагента по договору в нормальных условиях оборота подлежит оценке с учетом положений действующего законодательства, регулирующего соответствующие отношения, и условий договора. В силу статьи 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. В соответствии с пунктом 1 статьи 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Таким образом, встречным эквивалентным предоставлением передаче имущества в пользование арендатору является внесение последним арендной платы за пользование имуществом. Поэтому целью заключения соответствующей сделки арендодателем является получение от арендатора платы за пользование арендованным имуществом, в противном случае цель заключения договора аренды не достигается. Как предусмотрено статьей 619 ГК РФ, по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом, в том числе в случае, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. Следовательно, арендодатель имеет возможность оценить добросовестность арендатора в части исполнения обязательства по внесению арендных платежей в течение двух расчетных периодов. Указанный срок, по смыслу приведенных положений статьи 619 ГК РФ, является достаточным для принятия арендодателем решения о продолжении или прекращении арендных правоотношений с арендатором, ненадлежащим образом исполняющим обязательства. По условиям договора от 30.03.2009 расчетным периодом является месяц (пункт 2.1 договора). Следовательно, не получив от арендатора плату за пользование арендованным имуществом в течение 2 месяцев, арендодатель вправе был предъявить требование о расторжении договора. В свою очередь, не предъявление им такого требования, в отсутствие гарантийных писем арендатора и (или) иных сведений, позволяющих считать, что в разумный срок обязательство будет исполнено, не отвечает интересам эффективного использования имущества, переданного в аренду. Наличие задолженности ООО «ТрансСиб» перед ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» за период с 01.07.2009 по 31.12.2011 в сумме 6 900 000 руб. установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Омской области от 27.06.2012 по делу № А46-17755/2011 и повторному доказыванию в настоящем деле не подлежит (статья 69 АПК РФ). Суд апелляционной инстанции учитывает, что в разумный срок после возникновения у арендатора просрочки в исполнении обязательства мер к расторжению договора Сухарев В.А. от имени ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» не предпринял. С исковым заявлением о взыскании с ООО «ТрансСиб» 6 900 000 руб. долга по договору аренды за период с 01.07.2009 по 31.12.2011 ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» обратилось только 26.12.2011, то есть когда просрочка в исполнении обязательства составила 2,5 года. Иск о взыскании задолженности за период с 01.02.2012 по 13.11.2012 до настоящего времени не предъявлен. Своевременное не предъявление требований о расторжении договора и взыскании задолженности Сухарев В.А. обосновывает наличием внутрикорпоративного конфликта в обществе, в результате которого 06.11.2012 общим собранием акционеров принято незаконное решение о прекращении полномочий Сухарева В.А. в качестве директора ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» и назначении директором ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» Чуянова А.В. Вместе с тем наличие внутрикорпоративного конфликта не может расцениваться в качестве обстоятельства, препятствующего Сухареву В.А. в совершении разумных и полагающихся в подобной ситуации действий, направленных на получение арендной платы от ООО «ТранСиб» и минимизацию негативных последствий просрочки последнего для ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ». После назначения Чуянова А.В. директором ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» соответствующее решение общего собрания акционеров от 06.11.2012 признано недействительным решением Арбитражного суда Омской области от 26.02.2013 по делу № А46-30850/2012, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013. Таким образом, фактически Чуянов А.В. исполнял обязанности директора общества с ноября 2012 года по июнь 2013 года. В то время как задолженность ООО «ТрансСиб» образовалась за период, начиная с 01.07.2009, то есть задолго до назначения Чуянова А.В. директором общества, в период руководства обществом Сухаревым В.А. в качестве лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа общества, что ответчиком не опровергнуто. Отстранение Сухарева В.А. от управления обществом в 2011 году также носило непродолжительный характер. В деле № А46-5950/2014 Степанов Д.Б. обратился с исковым заявлением к ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» о признании недействительным решения общего собрания акционеров от 29.04.2014 о прекращении полномочий директора Сухарева Виктора Анатольевича и назначении директором Дудкина Виктора Григорьевича. Решением Арбитражного суда Омской области от 17.09.2014 по делу № А46- 5950/2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2014, исковые требования удовлетворены. Решение общего собрания акционеров ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» от 29.04.2014 о прекращении полномочий директора Сухарева В.А. и назначении директором Дудкина В.Г. признано недействительным. Вместе с тем, причин и обстоятельств, в силу которых предъявление иска о взыскании задолженности за период с 01.02.2012 по 13.11.2012 в разумный срок после ее образования вплоть до 29.04.2014 (когда полномочия Сухарева В.А. были прекращены) было невозможно или затруднительно, подателем жалобы не приведено. В такой ситуации довод о том, что работе с должником препятствовала смена директора общества, отклоняется как необоснованный. В результате неуплаты ООО «ТрансСиб» указанных выше арендных платежей за период с 01.02.2012 по 13.11.2012 ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» не получило 2 169 667 руб. Доказательств того, что ответчик проявил должную степень заботливости и осмотрительности при взыскании указанной задолженности во избежание причинения убытков обществу, ответчик не представил. Исковое заявление о взыскании задолженности не предъявлено. Вопреки ошибочным доводам подателя жалобы, то обстоятельство, что срок исковой давности по указанным требованиям не истек, о разумности и добросовестности действий ответчика не свидетельствует. Согласно статье 195 АПК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (пункт 2 статьи 199). В данном случае не обращение с иском о взыскании арендных платежей за период с 01.02.2012 по 13.11.2012 более 2 лет и не предъявление требования о возврате имущества способствовало увеличению задолженности арендатора и лишило ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» возможности получить доход от сдачи имущества в аренду другим лицам. Более того, ООО «ТрансСиб» продолжало пользоваться имуществом ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» до 13.11.2012, когда между ЗАО «Фирма «РЕЗЕРВ» в лице директора Сухарева В.А. и ООО «ТрансСиб» был подписан акт возврата имущества от арендатора арендодателю к соглашению о расторжении договора аренды от 11.11.2012. Данные факты подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела документов и сторонами не оспариваются. Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу n А46-12491/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК) »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|