О некоторых новеллах наследственного права. к принятию третьей части гражданского кодекса рф
подписывает протокол, удостоверяющий
вскрытие конверта с завещанием и
содержащий полный текст завещания.
Следует отметить, что при составлении
закрытого завещания необходимо выполнить
одно важное закрепленное законом
требование. В соответствии со ст. 1126 ГК
"закрытое завещание должно быть
собственноручно написано и подписано
завещателем. Несоблюдение этих правил
влечет за собой недействительность
завещания". Таким образом, исключается
возможность написать завещание путем
использования ЭВМ, пишущей машинки или
записи на аудио- или видеопленку. По нашему
мнению, это в определенной степени
ограничивает свободу завещателя, который
по каким-то причинам (например, в силу
неграмотности или физического недостатка)
не в состоянии составить завещание
собственноручно.
В-третьих, в
предусмотренных законом случаях возможно
составление завещания в простой письменной
форме. Речь идет о его составлении в
чрезвычайных обстоятельствах (например, в
случаях стихийных бедствий). Согласно ст. 1129
ГК гражданин, который находится в
положении, явно угрожающем его жизни, и в
силу сложившихся чрезвычайных
обстоятельств лишен возможности совершить
завещание обычным способом (путем
составления завещания в нотариальной
форме), может изложить последнюю волю в
отношении своего имущества в простой
письменной форме. Однако для признания
такого документа завещанием, влекущим
юридические последствия после смерти
завещателя, необходимо соблюдение ряда
условий:
- документ, из содержания
которого следует, что он представляет собой
завещание, должен быть собственноручно
написан и подписан гражданином;
-
указанный документ должен быть составлен в
присутствии двух свидетелей;
- документ
имеет силу завещания, если смерть
наследодателя наступила во время
чрезвычайных обстоятельств или в течение
одного месяца после прекращения этих
обстоятельств <*>;
--------------------------------
<*> Из смысла ч. 2 ст.
1129 ГК вытекает, что завещатель в течение
месяца после прекращения чрезвычайных
обстоятельств должен воспользоваться
возможностью совершить завещание в
нотариальной форме; в противном случае
завещание, совершенное в простой
письменной форме, утрачивает силу.
-
исполнение завещания возможно лишь при
условии подтверждения судом по требованию
заинтересованных лиц факта совершения
завещания в чрезвычайных обстоятельствах
(в пределах срока, установленного для
принятия наследства).
Таким образом,
процедура составления завещания в
чрезвычайных обстоятельствах, а также
признания данного факта судом достаточно
сложна. Кроме того, непонятно, как
заинтересованные лица, по требованию
которых суд рассматривает дело, узнают о
составлении завещания при чрезвычайных
обстоятельствах и каким образом искать
свидетелей, присутствовавших при
составлении завещания наследодателем.
Новеллой является установленный новым ГК
правовой режим наследования денежных
средств в банках. Специфика наследования
этой категории имущества состояла и
состоит в упрощенном порядке оформления
завещательного распоряжения, для
действительности которого достаточно
удостоверения работником банка, а
нотариального удостоверения не требуется.
Однако отличие состоит в том, что если в
соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. вклад не
входил в состав наследственной массы и на
него не распространялись правила об
обязательной доле, то по нынешнему ГК права
на денежные средства, в отношении которых в
банке (при этом неважно в каком) совершено
завещательное распоряжение, наоборот,
входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях (ст. 1128). Таким образом,
новые правила в большей степени
ограничивают свободу распоряжения
денежными средствами в банке по сравнению с
прежним законодательством.
Анализируя
нормы о завещании, нельзя обойти вниманием
ст. 1131 ГК РФ "Недействительность завещания".
В ней, в частности, закрепляется важное
положение, в соответствии с которым "не
могут служить основанием
недействительности завещания описки и
другие незначительные нарушения порядка
его составления, подписания или
удостоверения, если судом установлено, что
они никак не влияют на понимание
волеизъявления завещателя". Прежний ГК
РСФСР не содержал подобных правил.
Одними из основных нововведений,
привнесенных ГК РФ, следует признать нормы,
посвященные наследованию по закону.
Напомним, что ГК РСФСР 1964 г. предусматривал
две очереди наследников по закону. В первую
очередь наследовали дети, супруг, родители
наследодателя; во вторую - братья и сестры,
дед и бабка. В соответствии с Федеральным
законом РФ от 14 мая 2001 года N 51-ФЗ количество
очередей увеличилось до четырех. Так, в
третью очередь наследовали братья и сестры
родителей умершего (дяди и тети
наследодателя), а в четвертую - прадеды и
прабабки умершего. Новый закон пошел еще
дальше, установив восемь очередей
наследников по закону. К наследованию в
качестве наследников пятой очереди
призываются дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки
и внучки) и родные братья и сестры его
дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и
бабушки). К наследникам шестой очереди
относятся дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и
правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и племянницы)
и дети его двоюродных дедушек и бабушек
(двоюродные дяди и тети). Если нет
наследников предшествующих очередей, к
наследованию в качестве наследников
седьмой очереди по закону призываются
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя. В соответствии с п. 3 ст. 1148 ГК
РФ нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, которые не менее года до
смерти наследодателя находились на его
иждивении и проживали совместно с ним, при
отсутствии наследников по закону наследуют
самостоятельно в качестве наследников
восьмой очереди. При этом к наследникам
первой, второй и третьей очередей теперь
также относятся соответственно внуки
наследодателя и их потомки; племянники и
племянницы наследодателя; двоюродные
братья и сестры, которые наследуют по праву
представления, то есть в том случае, если к
открытию наследства нет в живых
наследников по закону соответствующих
очередей. К сожалению, закон умалчивает о
том, кто будет заниматься розыском дальних
родственников.
К числу новелл ГК РФ
следует отнести изменение размера
обязательной доли. Институт обязательной
доли призван защитить интересы
несовершеннолетних или нетрудоспособных
детей наследодателя, его нетрудоспособного
супруга и родителей, а также
нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя, которые вправе претендовать
на определенную долю в наследстве
независимо от содержания завещания <*>.
Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.
размер обязательной доли составлял не
менее двух третей доли, которая причиталась
бы каждому из указанных лиц по закону, то
теперь она уменьшена соответственно до
одной второй. Для наглядности приведем
конкретный пример. Предположим, после
смерти наследодателя остались 60-летняя
нетрудоспособная жена и 30-летний сын. Между
тем выяснилось, что все имущество завещано
знакомой. Супруга умершего вправе
претендовать на обязательную долю, так как
является нетрудоспособной. Учитывая, что в
число наследников по закону могло быть
призвано два человека (супруга и сын),
супруга получит обязательную долю, равную
по нынешнему ГК РФ 1/2 от 1/2, то есть 1/4 от
всего имущества наследодателя (а по
прежнему ГК получила бы 2/3 от 1/2, то есть 1/3).
Кроме того, к супруге должна перейти
половина совместно нажитого имущества.
Поэтому в итоге она получит 1/2 + 1/4 = 3/4 от
всего имущества наследодателя (а по старому
ГК получила бы 1/2 + 1/3 = 5/6). Таким образом,
знакомая получит лишь 1/4 от всего имущества
наследодателя (соответственно по ГК РСФСР
1964 г. всего 1/6). Как видим, новый ГК в меньшей
степени ограничивает право завещателя по
своему усмотрению распорядиться
принадлежащим ему имуществом.
--------------------------------
<*> Однако
указанные лица (обязательные наследники)
должны не менее года находиться на
иждивении наследодателя, независимо от
того, проживали они совместно с
наследодателем или нет.
Более
продуманными и проработанными
представляются нормы нового ГК о
приобретении наследства, которые
объединены в отдельную главу (64). Важным
является уточнение о том, что "принятие
наследником части наследства означает
принятие всего причитающегося ему
наследства, в чем бы оно ни заключалось и
где бы оно ни находилось" (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
В соответствии с правилами ст. 546 ГК РСФСР
1964 г. "принятое наследство признается
принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства". Сохранив это положение, новый
Кодекс дополнил его следующим:
"...независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права
наследника на наследственное имущество,
когда такое право подлежит государственной
регистрации" (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Такое
добавление весьма существенно для
юридической практики.
Новеллой ГК РФ
являются нормы, закрепленные ст. 1153 и ст. 1159,
позволяющие принять наследство и
отказаться от него через представителя (это
возможно, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на принятие
наследства; для принятия наследства или
отказа от него законным представителем
доверенность не требуется). Несмотря на то
что правоприменительная практика шла
именно по этому пути, на законодательном
уровне подобные правила сформулированы
впервые.
В пункте 4 ст. 1157 ГК РФ
законодатель посчитал необходимым особо
подчеркнуть гарантии прав
несовершеннолетних (в общем виде
сформулированные еще в ст. 37 ГК РФ),
установив следующее положение: "Отказ от
наследства в случае, когда наследником
является несовершеннолетний,
недееспособный или ограниченно
дееспособный гражданин, допускается с
предварительного разрешения органа опеки и
попечительства".
ГК РФ более строго
подошел к вопросу об ответственности
наследников по долгам наследодателя.
Согласно п. 1 ст. 1175 "наследники, принявшие
наследство, отвечают по долгам
наследодателя солидарно", хотя размер такой
ответственности, как и раньше,
ограничивается стоимостью перешедшего
наследственного имущества. Кроме того, если
по прежнему ГК РСФСР устанавливался
6-месячный (со дня открытия наследства) срок
для предъявления кредиторами своих
требований (ст. 554), при этом он носил
пресекательный характер (то есть у
кредиторов по истечении этого срока
утрачивались права требования), то по
нынешнему ГК "кредиторы наследодателя
вправе предъявить свои требования к
принявшим наследство наследникам в
пределах сроков исковой давности,
установленных для соответствующих
требований" (п. 3 ст. 1175). Единственное
ограничение, которое вводится ГК РФ в
отношении срока исковой давности, -
недопустимость его перерыва,
приостановления и восстановления. Подобные
правила предоставляют кредиторам больше
возможностей для удовлетворения своих
требований.
Безусловно, актуальной
является гл. 65 нового ГК РФ, посвященная
наследованию отдельных видов имущества.
Если по ГК 1964 г. особые случаи наследования
ограничивались лишь одной статьей -
"Наследование в колхозном дворе", то ГК РФ
насчитывает уже десять таких статей. Среди
них - положения, регламентирующие порядок
наследования прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах
(ст. 1176), а также в потребительском
кооперативе (ст. 1177); нормы, определяющие
порядок наследования предприятия (ст. 1178),
крестьянского (фермерского) хозяйства (ст.
1179); правила о наследовании ограниченно
оборотоспособных вещей (ст. 1180) и др.
Несомненный интерес вызывает ст. 1183
"Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию". В соответствии с
п. 1 данной статьи "право на получение
подлежавших выплате наследодателю, но не
полученных им при жизни по какой-либо
причине сумм заработной платы и
приравненных к ней платежей, пенсий,
стипендий, пособий по социальному
страхованию, возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов
и иных денежных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к
существованию, принадлежит проживавшим
совместно с умершим членам его семьи, а
также его нетрудоспособным иждивенцам
независимо от того, проживали они совместно
с умершим или не проживали". При этом срок
для предъявления требований о выплате
подобных сумм составляет четыре месяца со
дня открытия наследства.
Особого
внимания заслуживает ст. 1185 ГК РФ,
регламентирующая порядок наследования
государственных наград, почетных и
памятных знаков. В соответствии с ее
положениями наследованию подлежат лишь
государственные награды (принадлежащие
наследодателю), на которые не
распространяется законодательство о
государственных наградах Российской
Федерации, а также почетные, памятные и иные
знаки, в том числе награды и знаки в составе
коллекций. Данное имущество входит в состав
наследства и наследуется на общих
основаниях.
Нормы третьей части ГК РФ,
регулирующие наследственные
правоотношения, в целом представляются
более продуманными, проработанными,
понятными и, соответственно, удобными для
применения по сравнению с правилами,
закрепленными ГК РСФСР 1964 г., хотя с
некоторыми новыми положениями можно было
бы и поспорить... В любом случае, насколько
эффективен принятый закон, покажет
время.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР"
(утв. ВС
РСФСР 11.06.1964)
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)"
от
30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
21.10.1994)
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)"
от 26.01.1996 N
14-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
22.12.1995)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.05.2001 N 51-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
СТАТЬЮ 532 ГРАЖДАНСКОГО
КОДЕКСА
РСФСР"
(принят ГД ФС РФ
11.04.2001)
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)"
от 26.11.2001 N
146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ
01.11.2001)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного
Суда РСФСР от 23.04.1991 N 2
"О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ
О
НАСЛЕДОВАНИИ"
Журнал российского
права, N 3, 2002